Закон

Особенности правовой охраны коммерческого обозначения

Особенности правовой охраны коммерческого обозначения

  • Ольга Коломейцева
  • Юрист патентно-адвокатского бюро «Гардиум»
  • специально для ГАРАНТ.РУ

Статья 1483 Гражданского кодекса запрещает регистрировать в качестве товарного знака обозначение, которое тождественно или сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее и принадлежащим третьему лицу фирменным наименованием. Однако при подаче заявки специалисты Роспатента названное сходство не проверяют. Следовательно, уже после регистрации владелец фирменного наименования вправе оспорить такой товарный знак. Сохранить права на него поможет коммерческое обозначение, однако при доказывании возникает ряд нюансов.

Что такое коммерческое обозначение, и чем оно отличается от фирменного наименования и товарного знака?

Коммерческое обозначение используется в целях индивидуализации предприятия в целом и не включается в учредительные документы. В свою очередь, фирменное наименование – это зарегистрированное название организации, которое содержится в учредительных документах, а товарный знак – это обозначение, используемое для индивидуализации товаров и услуг, а не самой организации.

Поскольку коммерческое обозначение, в отличие от фирменного наименования и товарного знака, регистрации не подлежит, то факт наличия исключительного права на него может быть установлен только на основании документов, подтверждающих фактическое использование.

Как и почему коммерческое обозначение может помочь сохранить права на товарный знак?

Согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации являются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет то из них, исключительное право на которое возникло ранее. Таким образом, если правообладатель докажет, что право на коммерческое обозначение возникло ранее, оно будет иметь преимущество перед фирменным наименованием.

Основная задача правообладателя при доказывании наличия коммерческого обозначения – подтвердить его фактическое использование. Это можно сделать, предоставив ряд документов. Например:

  • договоры с контрагентами, содержащие указание на обозначение;
  • накладные, выписки, счета;
  • документы, подтверждающие производство продукции под обозначением;
  • договоры на рекламу (в том числе в Интернете);
  • заказы на изготовление рекламной продукции, содержащие указание на обозначение;
  • материалы об участии в выставках, благодарственные письма;
  • отзывы клиентов и контрагентов;
  • документы на сайт, содержащие указание на обозначение.

В 2017 году, рассматривая одно из дел, Палата по патентным спорам встала на сторону правообладателя товарного знака и сохранила его обозначение, благодаря наличию коммерческого обозначения (решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11 апреля 2017 г. по заявке № 2015704305).

По мнению заявителя, данный товарный знак был сходен до степени смешения с его фирменным наименованием, что и послужило причиной оспаривания.

В процессе было установлено, что правообладатель товарного знака начал использовать обозначение «STARFOODS» для индивидуализации своей деятельности в 2011 году, а фирменное наименование заявителя было зарегистрировано только в 2013 году.

Таким образом, для того, чтобы сохранить свое право на товарный знак, предпринимателю необходимо было доказать, что использование спорного обозначения началось и стало известным на определенной территории ранее даты регистрации фирменного наименования оппонента.

В подтверждение своей позиции правообладатель предоставил договоры аренды, поставки, в которых фигурировало обозначение, договоры на создание и разработку логотипа, рекламные материалы, образцы товаров и другие материалы. В результате коллегия пришла к выводу о наличии оснований для оставления в силе правовой охраны товарного знака.

Какие сложности могут возникнуть при доказывании наличия права на коммерческое обозначение?

Определение момента возникновения права на коммерческое обозначение. Поскольку коммерческое обозначение не подлежит регистрации, на практике много споров возникает в отношении того, в какой момент возникло право на него.

Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 26 марта 2009 г. № 5/29 разъяснил, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Однако в действительности определить и зафиксировать, когда обозначение фактически начало использоваться, представляется проблемным вопросом.

Определение степени известности обозначения на определенной территории. В соответствии с позицией СИП, отраженной в решении Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2017 г.

по делу № СИП-81/2017, подтверждением известности обозначения могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, а также результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории. В рассматриваемом деле истец обжаловал решение Роспатента, которым была прекращена правовая охрана для его товарного знака на основании ранее возникшего коммерческого обозначения у другого лица. Суд оценил отраженные в решении доводы Роспатента и пришел к выводу, что коммерческое обозначение у третьего лица не возникло, и восстановил правовую охрану для товарного знака. Кроме того, было установлено, что само по себе наличие двух магазинов по двум адресам, равно как и изготовление рекламных листовок и визиток в отсутствие доказательств их распространения среди потребителей, не могут свидетельствовать о приобретении коммерческим обозначением известности в пределах какой-либо территории.

Важным обстоятельством является и то, что факт наличия коммерческого обозначения должен быть подтвержден при первичном оспаривании в Роспатенте. Если на этом этапе обстоятельства, связанные с наличием средства индивидуализации, не будут установлены, то правообладатель лишится права ссылаться на это в суде.

В качестве показательного примера можно привести решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2017 г. по делу № СИП-257/2017. ИП в 2016 году зарегистрировал товарный знак «ЛЕОЛ», который в последствии был оспорен ООО «ЛеОЛ» на основании сходства до степени смешения с фирменным наименованием.

При этом право на фирменное наименование возникло у организации в 2003 году. В суде предприниматель попытался вернуть правовую охрану своему товарному знаку, приводя в качестве аргумента факт наличия у него коммерческого обозначения, начиная с 1997 года.

СИП отметил, что Роспатентом при рассмотрении возражения не были установлены обстоятельства, связанные с наличием у ИП прав на коммерческое обозначение, а в компетенцию суда установление данных обстоятельств не входит.

***

Таким образом, для того, чтобы сохранить права на товарный знак в случае его оспаривания, можно воспользоваться приоритетом коммерческого обозначения.

Однако для этого необходимо доказать, что право на коммерческое обозначение возникло ранее, чем право на фирменное наименование.

Поскольку критерии для определения наличия права на коммерческое обозначение носят оценочный характер и не имеют законодательного урегулирования, подготовка доказательственной базы потребует скрупулезной работы профессионалов.

Что делать, если другая компания регистрирует ваше коммерческое обозначение?

Правовой статус на международном уровне коммерческие обозначения приобрели еще в 1967 г. во время ратификации Конвенции, учреждающей ВОИС – Всемирную организацию интеллектуальной собственности. В российском законодательстве это понятие было введено в гражданский оборот относительно недавно – с 1 января 2008 г., после принятия IV части ГК РФ.

Из всех средств индивидуализации коммерческое обозначение – самое незащищенное в юридическом аспекте. Поэтому на практике часто возникают ситуации, при которых происходит столкновение интересов владельца обозначения и других правообладателей.

Одним из таких случаев является незаконная регистрация чужого коммерческого обозначения в качестве товарного знака.

Что такое коммерческое обозначение?

В Гражданском кодексе РФ отсутствует четкое определение для коммерческого обозначения. В ст.

1538 указанного нормативного акта говорится, что юридические лица (в том числе те, которые занимаются некоммерческой деятельностью) и индивидуальные предприниматели могут использовать такие обозначения для индивидуализации одной или нескольких организаций.

Для одного и того же предприятия может применяться только одно коммерческое обозначение. Наиболее яркими и распространенными примерами таких обозначений служат вывески ресторанов и кафе. Чаще всего они применяются в сфере торговли.

В соответствии с действующим законодательством, коммерческое обозначение (текстовое, графическое или комбинированное), может быть размещено на вывеске, в деловой документации (на бланках, в счетах, в договорах), в рекламе, а также может использоваться при маркировке товаров или их упаковки.

Таким образом, оно относится к средствам индивидуализации, то есть служит для выделения предприятий среди других аналогичных организаций. По своей природе оно наиболее близко к фирменному наименованию, но, как это подчеркивается в ст. 1538 ГК РФ, им не является и не подлежит внесению в учредительные документы и ЕГРЮЛ.

Другим отличием является то, что фирменное наименование служит для идентификации всего юридического лица в целом, а коммерческое обозначение – только для отдельных предприятий.

Исключительное право на коммерческое обозначение охраняется законом. Ценность данного средства индивидуализации заключается в монопольном праве на него.

Не разрешается использование в гражданском обороте тех обозначений, которые могут ввести потребителя в заблуждение в отношении владельца предприятия.

Также нельзя регистрировать фирменное наименование и товарный знак, сходный с коммерческим обозначением другого юридического лица.

Особенности правовой охраны

Коммерческие обозначения характеризуются следующими особенностями:

  • Необходимое и главное условие индивидуализации: для получения правовой охраны обозначение должно обладать различительной способностью, что позволяет выделить данное предприятие среди аналогичных.
  • Принцип свободы оформления: обозначение охраняется без его регистрации в органах государственной власти, внесения в учредительные документы и соблюдения других формальностей.
  • Принцип срочности: обозначение должно использоваться в коммерческой деятельности. Правовая охрана прекращается, если оно не используется непрерывно в течение 1 года. Аналогичная мера существует и для товарных знаков – если они не применяются более 3 лет, то заинтересованные лица могут аннулировать их через суд. Однако правовая защита может сохраняться, если коммерческое обозначение полностью или частично совпадает с фирменным наименованием того же юридического лица.
  • Территориальный принцип охраны. Коммерческое обозначение защищено законом только в России, более того, согласно п.1 ст.1539 ГК РФ оно должно быть известным на определенной территории, там, где потребители хорошо знают об этом предприятии.

Мониторинг

Поскольку в России отсутствует единый реестр коммерческих обозначений, то часто наблюдается столкновение интересов правообладателей средств индивидуализации. Так, другая компания (умышленно или неумышленно) может зарегистрировать популярное коммерческое обозначение в качестве товарного знака. Единственным способом предотвратить это является мониторинг обозначений.

Мониторинговые исследования служат для выявления факта нарушения прав на коммерческое обозначение. Поиск может производиться как по заявкам на регистрацию товарных знаков, так и по уже зарегистрированным брендам в «Роспатенте».

Первый вариант более предпочтителен, так как можно своевременно подать возражение на регистрацию.

Если торговая марка, нарушающая права владельца коммерческого обозначения, уже зарегистрирована, то оспаривание ее охраны будет более продолжительным.

Проверка обозначений производится по официальным реестрам, опубликованным на сайте «Роспатента».

Сложность анализа заключается в том, что товарный знак может быть не полностью идентичным с коммерческим обозначением, а иметь лишь сходство до степени смешения.

При этом в сознании потребителя оба обозначения будут ассоциироваться с одной и той же организацией. Степень совпадения определяется по нескольким критериям: визуальное, смысловое, фонетическое сходство.

Мониторинг может также проводиться по другим коммерческим обозначениям, информация о которых имеется в сети «Интернет». Собственно, сами владельцы обозначений заинтересованы в том, чтобы сведения о них появлялись в выдаче поисковых машин, так как это позволяет привлечь новых потребителей. Для сужения поиска в настройках можно указать определенный регион.

Читайте также:  ВС предлагает отделить апелляцию и кассацию от судов первой инстанции

Претензионный порядок решения споров

Если в процессе мониторинга будут выявлены такие же обозначения, незаконно используемые другими лицами, то имеет смысл направить им претензию.

Претензионный способ решения спора обладает своими преимуществами: грамотно составленное письмо с аргументированными доводами во многих случаях позволяет пресечь нарушение и сэкономить финансовые расходы на судебные издержки, уплату государственных пошлин.

Специалисты нашего патентного бюро оказывают услуги как по досудебному (претензионному), так и по судебному решению споров, касающихся коммерческих обозначений, товарных знаков и других видов интеллектуальной собственности.

Возражение против регистрации

Оспаривание правовой защиты товарного знака производится на основании ст. 1513 ГК РФ. Правовая охрана может быть прекращена в любой момент в течение всего срока действия свидетельства. Возражение подается любым заинтересованным лицом. Если патентное ведомство признает его доводы весомыми, то запись по конкурирующему товарному знаку в государственном реестре аннулируется.

Возражение против регистрации товарного знака подается в «Роспатент» в бумажном виде по почте, непосредственно в окно приема документов или в электронном виде на сайте ведомства.

Согласно новым правилам рассмотрения административных споров, утвержденным 6 сентября 2020 г.

, электронное взаимодействие может происходить в полном объеме – как для принятия возражения, ходатайств и пояснений сторон, так и для участия сторон (по ходатайству) на заседаниях коллегии с применением видеоконференцсвязи.

Документы

Возражение может относиться только к одному товарному знаку. Оно должно быть составлено на русском языке. Подать его можно как самостоятельно, так и через патентного поверенного. В нем должны содержаться следующие сведения:

  • Содержание возражения: против регистрации (для заявок) или правовой охраны товарного знака, конкурирующего с коммерческим обозначением.
  • Наименование, ОГРН юридического лица; ФИО и ОГРН индивидуального предпринимателя; ФИО представителя.
  • Адрес места жительства, юридический адрес, контактные данные, включая почтовый адрес для отправки корреспонденции (при подаче возражения в электронном виде – e-mail).
  • Номер свидетельства на товарный знак (заявку).
  • Аргументированные доводы, доказывающие правоту лица, подавшего возражение.
  • Копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины; сведения о плательщике.

Кроме того, к возражению должны быть приложены следующие документы:

  • доверенность (при взаимодействии через представителя, патентного поверенного);
  • ходатайство об участии в заседании коллегии «Роспатента» по видеосвязи (при необходимости);
  • перевод на русский язык (для иностранных заявителей);
  • электронный носитель с копиями документов в pdf-формате (для возражения в бумажной форме).

Доказательства

В претензионном письме или возражении необходимо привести доводы, подтверждающие использование коммерческого обозначения на более раннюю дату. Это и является доказательством исключительных прав.

Так как коммерческие обозначения не подлежат регистрации, то в качестве таких доказательств могут выступать:

  • документы делового характера, содержащие сведения об обозначении – договоры, акты, справки, корреспонденция;
  • договоры на изготовление вывески с коммерческим обозначением или других рекламных материалов;
  • официальные публикации.

Также необходимо составить экспертное заключение о сходстве до степени смешения между коммерческим обозначением и конкурирующим товарным знаком; такой документ можно получить у патентных поверенных нашего бюро.

Срок рассмотрения возражения

Возражение против регистрации товарного знака сначала проходит формальную проверку в «Роспатенте». Ее продолжительность в настоящее время составляет 5 рабочих дней.

Первое заседание коллегии патентного ведомства проводится не позднее 2 месяцев после поступления документов при условии, что своевременно уплачена государственная пошлина.

Размер последней составляет 13,5 тысяч рублей (25 тысяч рублей для общеизвестных товарных знаков).

Обеим сторонам спора направляются уведомления о проведении заседания и рассмотрении материалов дела.

Ходатайство об участии в заседании должно быть подано в «Роспатент» не позднее, чем за 15 дней до него.

Дата рассмотрения дела может быть перенесена по ходатайству стороны спора, но не более, чем на 2 месяца. Следует учитывать, что неявка ответчика не служит препятствием для проведения заседания.

Окончательное решение принимает руководитель «Роспатента» (или уполномоченное лицо), в течение 2 месяцев после формирования вывода заседания коллегии. Если он не согласен с заключением коллегии, то назначается ее новый состав и заседание. В зависимости от сложности дела общая продолжительность его рассмотрения может занять несколько месяцев.

Решения «Роспатента» по решению конфликтных ситуаций между правообладателями могут быть оспорены в суде.

Регистрация коммерческого обозначения

Обозначение, используемое для индивидуализации коммерческой деятельности, может быть зарегистрировано в «Роспатенте» в качестве товарного знака. Это дает следующие преимущества его владельцу:

  • Более «сильная» правовая охрана. Исключительные права на товарный знак подтверждаются регистрацией в государственном реестре и выдачей свидетельства его владельцу. Соответственно, легче доказать дату приоритета – начала отсчета действия исключительных прав, в отличие от коммерческого обозначения.
  • Права на товарный знак можно передать по лицензии или по договору отчуждения. В первом случае знак сохраняется за его прежним правообладателем, что позволяет получить дополнительную прибыль от заключения нескольких соглашений. Права на коммерческое обозначение можно передать только по договору продажи предприятия. Получить понравившееся коммерческое обозначение без предприятия невозможно.
  • Юридическая защита товарным знакам предоставляется на всей территории России, а не в ограниченном регионе, где коммерческое обозначение приобрело популярность и известность среди потребителей.
  • Допускаемый срок неиспользования коммерческого обозначения, после которого охрана автоматически прекращается, составляет всего 1 год. Для товарных знаков – 3 года, причем аннулирование производится только по решению суда.
  • Зарегистрированный товарный знак, так же, как и коммерческое обозначение, можно использовать на вывесках, в рекламной продукции и другими способами, не запрещенными законодательством. За нарушение исключительных прав взыскиваются административные штрафы, компенсации в пользу правообладателя (их размер достигает 5 млн. руб. и более), налагается уголовное наказание (лишение свободы на срок до 6 лет).
  • Для товарных знаков имеется возможность выхода на международный рынок, для коммерческих обозначений это невозможно ввиду специфики их правовой охраны.

Если ваше коммерческое обозначение пытаются зарегистрировать в качестве товарного знака, специалисты нашего патентного бюро помогут составить индивидуальную стратегию для пресечения данного нарушения, оформить претензионное письмо, возражение в «Роспатент» или иск в судебные органы.

Рекомендуется также проводить периодический мониторинг для выявления конкурирующих заявок и обозначений других юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). Наилучшим же способом защиты является регистрация своего товарного знака.

Чтобы получить бесплатную консультацию о том, как это сделать, свяжитесь с нашими патентными поверенными.

Особенности правовой охраны коммерческих обозначений

  • a) Обозначение должно обладать достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия должно быть известным в пределах определенной территории.
  • b) Право на коммерческое обозначение возникает с момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.
  • Доказательствами начала и интенсивности использования обозначения в виде коммерческого обозначения могут быть, в том числе: 1) указание такого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.
  • 2) фиксирование факта использования обозначения иными доступными законными способами (например, принятие нотариусом соответствующих документов на хранение с выдачей свидетельства).

c) Исключительное право на коммерческое обозначение ограничивается территорией, в пределах которой предприятие использует такое коммерческое обозначение (например, на территории г. Москвы).

d) Коммерческое обозначение входит в состав предприятия как имущественного комплекса, в связи с чем исключительное право на коммерческое обозначение может быть передано другому лицу (купля-продажа, правопреемство, обращение взыскание и пр.) только в составе такого предприятия. Правообладатель вправе предоставить другому лицу право использование своего коммерческого обозначения (договор аренды, договор коммерческой концессии).

e) Включение в коммерческое обозначение фирменного наименования правообладателя может создать препятствия для использования такого обозначения при переходе к другому лицу исключительного права на такое коммерческое обозначение (фирменное наименование, зарегистрированное ранее, имеет приоритет перед коммерческим обозначением).

f) Неиспользование коммерческого обозначения непрерывно в течение года лишает такое обозначение правовой охраны (пункт 2 статьи 1540 Гражданского кодекса Российской Федерации).

g) Коммерческое обозначение не подлежит регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Использование коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком, коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее, не допускается (пункт 2 статьи 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Лицо, нарушившее указанное правило, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 3 статьи 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Примеры коммерческих обозначений: «Сеть магазинов «Пятерочка», «ДИКСИ», «Клуб любителей пива «Мюнхгаузен», «Полиграфическая мастерская «ПРОФИ-ШТАМП».

85) Понятие и источники патентного права. Роль международных договоров в охране промышленной собственности.

Понятие патентного права. Патентное право объединяет в своем составе нормы о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Патентное право имеет еще одно название, производное от международно-правовых актов, – “промышленная собственность”.

Потребность в патентном праве и его условном обособлении в рамках действующего законодательства обусловлена невозможностью прямой охраны результатов технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права, построенного на “моральном праве” создателей произведений науки, литературы и искусства и признающего объектом права любую объективированную форму, позволяющую воспроизводить результаты творчества, не требующую регистрации, депонирования, опубликования, обнародования произведения. Предопределено такое положение действием презумпции обладателя авторского права. В то время как действие патентного права основывается на необходимости квалифицированного заключения компетентного органа о патентоспособности результата интеллектуального труда в сфере технического творчества, т.е. на форме, соблюдение которой удостоверяется выдачей охранного документа – патента.

Патентное право в объективном смысле представляет собой совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием прав на результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере в виде изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования и защитой прав авторов и патентообладателей.

Источники патентного права. Правовая система института интеллектуальной собственности в целом и патентного права в частности образована международными договорами и национальным законодательством.

Действующие договоры образуют международную систему патентного права и имеют приоритет перед нормами национального законодательства, имея ведущую цель обеспечения максимальной согласованности между различными государствами в сфере защиты интеллектуальных прав.

С учетом ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК, включающих международные договоры Российской Федерации в число источников российского права и устанавливающих их приоритет по отношению к внутригосударственным источникам, система патентного права представлена в следующем виде.

В числе универсальных договоров первое международное соглашение в сфере научно-технического творчества – Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.

С момента своего принятия Парижская конвенция 1883 г. неоднократно пересматривалась. В настоящее время наряду с Вашингтонским договором о патентной кооперации (РСТ) от 19 июля 1970 г.

Конвенция, за соблюдением которой следит Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), запрещающая дискриминацию по принципу национального происхождения, считается главным международным документом в области промышленной собственности.

Читайте также:  Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности

Самостоятельные положения Конвенции распадаются на три основные категории: национальный режим, право приоритета, общие правила.

В числе этих правил в отношении патентов: патенты, выдаваемые в различных договаривающихся государствах на одно и то же изобретение, не зависят друг от друга; выдача патента в одном договаривающемся государстве не обязывает другие договаривающиеся государства выдавать патент. Изобретатель имеет право быть поименованным в таком качестве в патенте.

Промышленные образцы должны охраняться в каждом договаривающемся государстве, и в охране не может быть отказано на том основании, что изделия, в которых реализован данный образец, не производится в данном государстве.

Вашингтонский договор о патентной кооперации имеет своей целью облегчить подачу заявок на охрану одной и той же разработки в разных странах и сокращение дублирования в работе патентных ведомств.

Помимо кооперации в сфере патентной экспертизы Вашингтонский договор преследует цели быстрейшего распространения технической информации, а также оказание помощи тем странам, которые не могут собственными силами обеспечить качественное и своевременное рассмотрение заявок.

Договор предусматривает международную патентную заявку, позволяющую добиваться патентной охраны изобретения одновременно в каждой из большого количества стран. Заявка может быть подана любым лицом или резидентом одного договаривающегося государства.

Действие международной заявки в каждом государстве такое же, как если бы в национальное патентное ведомство этого государства была подана национальная патентная заявка. Эта заявка подлежит международному поиску, который проводится одним из основных патентных ведомств.

Результатом поиска становится отчет, который позволяет повлиять на патентоспособность изобретения по формуле, указанной в международной заявке.

Страсбургское соглашение о Международной классификации изобретений (1971). Россия является его членом в порядке правопреемства бывшего СССР с 25 декабря 1991 г. Соглашение было принято на основе ранее действовавшей Европейской конвенции по международной классификации изобретений от 19 декабря 1954 г. в связи с необходимостью унификации национальных классификационных систем.

Согласно Страсбургскому соглашению все технические области разбиты на восемь разделов с 67 тыс. подразделов. Каждый подраздел имеет символ, состоящий из арабских цифр и букв латинского алфавита.

Соответствующие символы этой международной классификации (МКИ) указываются в каждом патентном документе (опубликованных патентных заявках и выданных патентах).

Надлежащие символы присваиваются национальным патентным ведомством, публикующим патентный документ.

В целях регулирования отношений между бывшими республиками единого Советского Союза 9 сентября 1994 г. была принята Евразийская патентная конвенция(Россия присоединилась к этому акту 19 мая 1995 г. на основании Федерального закона от 1 июля 1995 г. №85-ФЗ “О ратификации Евразийской конвенции” (см.: СЗ РФ. 1996. №20. Ст. 2323).

), с принятием которой была создана межгосударственная система патентной охраны на территории большинства независимых государств – республик бывшего Союза.

Конвенция содержит ряд материально-правовых норм, которыми либо устанавливаются единые требования по ряду вопросов, либо допускается их самостоятельное решение в национальном патентном законодательстве стран – участниц Конвенции.

1 июня 2000 г. на Дипломатической конференции в Женеве принят Договор о патентном праве, вступивший в силу 28 апреля 2005 г. Его назначение – в упрощении и упорядочении процедур, а также сокращении затрат на получение и поддержание в силе патентов.

Договор регулирует процесс формализации получения патентов, в том числе в электронной форме. На основании распоряжения Правительства РФ от 9 февраля 2009 г. №137-р “О присоединении Российской Федерации к Договору о патентном праве” (См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. №21.

) этот договор вошел в число источников патентного права Российской Федерации.

В числе источников российского патентного права называют также Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), в котором патентному праву посвящены ст. 27-34.

Считается, что нормы этого соглашения во многом дополняют Парижскую конвенцию с точки зрения интересов, теории и практики экономически развитых стран.

Однако фактически данное Соглашение устанавливает значительно более высокие стандарты защиты всех видов интеллектуальных прав, чем те, которые зафиксированы в ныне действующих международных соглашениях.

Кроме того, Соглашение ТРИПС является составной частью Учредительного договора Всемирной торговой организации (ВТО). Известно, что пока Российская Федерация не является членом этой международной организации, созданной 15 апреля 1994 г. и являющейся преемницей ГАТТ – Генерального соглашения о тарифах и торговле, действовавшего с 1986 по 1993 г.

86) Понятия наследования и наследства. Время и место открытия наследства. Определение круга наследников.

Право наследования гарантируется Конституцией РФ и входит в число основных прав человека (ч. 4 ст. 35).

Наследование можно рассматривать как разновидность гражданско-правовых отношений по переходу права собствен­ности, когда имущество умершего собственника переходит к другим лицам в порядке гражданского правопреемства и ре­гулируется ГК РФ и другими законами, а в случаях, предус­мотренных законом, иными правовыми актами.

Наследство, в состав которого входят все принадлежавшие наследодате­лю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связан­ные с личностью наследодателя, в частности право на али­менты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых не допускается ГК РФ или другими закона­ми. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Временем открытый наследства, согласно п. 1 ст. 1114 ГК РФ является день смерти гражданина. Обычно он указывается в свидетельстве о смерти.

Если орган записи актов гражданского состояния отказал в регистрации события смерти гражданина в определенное время, то факт и время смерти могут быть определены судом в порядке установления фактов, имеющих юридическое значение.

В этом случае временем открытия наследства считается день смерти наследодателя, указанный в решении суда.

Иначе определяется время открытия наследства при объявлении гражданина умершим. По общему правилу это день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

Но если объявляется умершим гражданин, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти день его предполагаемой гибели.

В этом случае временем открытия наследства считается день смерти, указанный в решении суда.

До принятия третьей части ГК РФ законодательно не был решен вопрос о порядке наследования лицами, наследующими друг после друга, в случае их смерти в один день, но не одновременно (например, в результате автомобильной катастрофы муж скончался на месте ДТП, а жена — в тот же день через четыре часа в больнице). Судебная практика была неоднозначной. Иногда принимались решения, признающие наследником лицо, скончавшееся несколькими часами позже наследодателя, но в тот же день. Верховный Суд РФ признавал такие решения неправомерными. Ныне эта проблема решена законодательно. Согласно п. 2 ст. 1115 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследство открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Место жительства может не совпадать с местом смерти гражданина.

Так, если гражданин скончался, находясь вдали от своего места жительства, в санатории, больнице, путешествуя на пароходе и т. п., местом открытия наследства будет тот населенный пункт, где он постоянно либо преимущественно проживал.

Основным доказательством установления места постоянного либо преимущественного проживания служит регистрация по месту жительства.

Особые правила определения места открытия наследства установлены для случаев, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за се пределами. Для таких случаев критерием определения места открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с п. 2 ст. 1115 признается место нахождения такого наследственного имущества.

А если имущество расположено в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части последнего. Наконец, при отсутствии недвижимого имущества наследство открывается в месте нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

При этом ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Наследодателем признается лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам по основаниям, предусмотренным законом. Наследодателем может быть только физическое лицо (гражданин) независимо от возраста и состояния дееспособности.

Наследником является лицо, к которому переходят права и обязанности умершего гражданина.

Наследниками могут быть граждане РФ, в том числе недееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории РФ.

Наследниками могут быть лица, указанные в законе или в завещании. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и его гражданства.

В отношении всех лиц, которые могут призываться к наследованию, существует одно необходимое условие: они должны быть достойными наследниками.

87) Наследование по закону.

Независимо от завещания непосредственно законом призываются к открывающемуся наследству кровные родственники наследодателя, т. е. основанием права законного наследования служит кровное родство.

Правда, и другие лица могут непосредственно законом призываться к открывшемуся наследству, например, усыновленный ребенок наследует усыновителю, переживший супруг — умершему супругу, государство наследует имущество выморочное.

Иными словами, основанием права законного наследования может являться не только кровное родство.

Охрана знака коммерческого обозначения и наименования

Понятие коммерческого обозначения и его правовая охрана в российской юриспруденции возникло вместе с введением в действие IV части Гражданского кодекса в 2008 г. Многие предприниматели путают коммерческое обозначение с фирменным наименованием и товарным знаком.

Эти три термина не являются синонимами и имеют отличия. Наибольшим «весом» и «силой» с юридической точки зрения обладает товарный знак. Это можно проследить и на наглядных примерах по судебной практике.

Определение коммерческого обозначения в российском законодательстве дано в статье 1538 Гражданского кодекса:

  • это обозначение, которое служит для индивидуализации (различения) коммерческих или некоммерческих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
  • оно не совпадает с фирменным наименованием, указанным в ЕГРЮЛ;
  • для одного и того же предприятия нельзя использовать несколько коммерческих обозначений; в то же время одно обозначение может индивидуализировать несколько предприятий.

Знак коммерческого обозначения по закону можно применять в бизнесе теми же способами, как фирменное наименование и товарный знак:

В рекламе, в том числе на вывесках;

В официальной документации (бланки, счета и другие);

Для маркировки товаров, упаковки;

в сети Интернет.

Особенности правовой охраны

Юридический статус коммерческого обозначения имеет следующие особенности:

  • Исключительное право на коммерческое обозначение возникает только в том случае, если оно обладает различительной способностью. Например, для обозначения «Парикмахерская» правовая охрана не предоставляется – его может использовать кто угодно.
  • Если коммерческое обозначение не имеет широкой известности среди потребителей, то оно также не охраняется законом. А доказать такую известность нужно документально – с помощью независимых социологических опросов.
  • Коммерческое обозначение – это наименее защищенное средство индивидуализации в правовом аспекте, так как оно не проходит государственную экспертизу и не регистрируется в органах государственной власти. При возникновении судебных споров перед правообладателем стоит сложная задача – привести документальные доказательства более раннего начала использования коммерческого обозначения.
Читайте также:  Требования кредиторов при банкротстве: текущие, реестровые

Примером слабой правовой защиты, предоставляемой коммерческому обозначению, является дело № А26-8154/2020, решение по которому было вынесено 5.08.2021 г. Предприниматель О.Л.А. предъявил иск против другого индивидуального предпринимателя Н.А.С. по факту незаконного использования коммерческого обозначения «Студия экспресс-маникюра».

Этот проект для ответчика был создан по индивидуальному бизнес-плану. Истец просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 400000 рублей. Однако суд установил, что такое название для бизнеса не обладает оригинальностью (в юридических терминах – различительной способностью). Поэтому ответчик не мог формально нарушить исключительные права на коммерческое обозначение.

Исковые требования отклонены.

Отличие от товарного знака

Основные отличия коммерческого обозначения от аналогичных средств индивидуализации приведены в таблице ниже.

Коммерческое обозначение Фирменное наименование Товарный знак
Обозначение, которое служит для идентификации предприятия Название юридического лица, включающее организационно-правовую форму Обозначение для различения товаров и услуг
Словесное, изобразительное (картинка) или комбинированное Только словесное Словесное, изобразительное, комбинированное, изменяющееся, цветовое, звуковое, объемное, обонятельное, осязательное обозначение и другие виды
Нигде не регистрируется Регистрируется в ЕГРЮЛ Регистрируется в «Роспатенте»
Не вносится в учредительные документы Должно присутствовать в учредительных документах Не указывается в учредительных документах
Правовая охрана прекращается, если оно не использовано в течение 1 года (ст. 1540 ГК РФ) Правовая охрана прекращается при исключении из ЕГРЮЛ Правовая охрана действует в течение 10 лет с возможностью продления

По статье 1541 ГК РФ, товарный знак может содержать в себе фирменное наименование или коммерческое обозначение (их оригинальную часть). Эту возможность можно использовать в целях усиления правовой охраны коммерческого обозначения – его регистрации в качестве товарного знака.

Примеры коммерческих обозначений, зарегистрированных как товарный знак в «Роспатенте»

Торговая сеть магазинов «Zara»; Zara Diseño, S.L., Zara Logística и другие подразделения группы компаний Inditex

Логотип, использующийся для сети магазинов «Магнит у дома», «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит Аптека», «Магнит опт», «Магнит Экстра», «Магнит Вечерний», «Магнит Сити» и других

Сеть магазинов «Calvin klein» американского дома моды Calvin Klein Inc

Введение в оборот незарегистрированного коммерческого обозначения несет в себе большие риски.

По статье 1539 Гражданского кодекса не допускается его частичное или полное совпадение с товарными знаками и фирменными наименованиями, зарегистрированными ранее.

Их владелец вправе направить судебный иск и запретить использование такого обозначения, а также взыскать компенсацию, размер которой может достигать нескольких миллионов рублей.

Преимущества защиты коммерческого обозначения товарным знаком

Несмотря на то, что владельцу коммерческому обозначению предоставляется достаточно большой объем прав, товарный знак дает следующие преимущества:

Преимущество в споре за правообладании товарной марки

При столкновении интересов владельцев товарного знака и похожего коммерческого обозначения преимуществом обладает тот, у кого исключительное право возникло на более раннюю дату (приоритет), которое нужно доказать документально.

Кроме того, для коммерческого обозначения необходимо предоставить доказательства его известности среди потребителей (статья 1539 ГК РФ).

Для товарного знака дата подачи заявки в «Роспатент» является официально подтвержденным приоритетом, а доказательств приобретения популярности вообще не требуется.

Возможность расширения бизнеса через франчайзинг

Права на использование товарного знака можно передать по договору лицензии, что позволяет извлечь дополнительную прибыль в виде роялти.

Для коммерческого обозначения переход прав возможен только вместе с предприятием (продажа, аренда или коммерческая концессия).

Если же одно и то же коммерческое обозначение используется сразу для нескольких предприятий, а права на него передаются с одним из них, то закон запрещает использование этого обозначения для оставшейся части бизнеса.

Использование иностранных слов для вывесок

Закон о рекламе накладывает ограничения на использование иностранных слов для вывесок. Единственное исключение сделано для владельцев товарных знаков – если на вывеске размещен зарегистрированный в «Роспатенте» бренд, то он может быть на любом языке.

Монопольное использование уникального решения

Использование товарного знака не имеет ограничений, характерных для коммерческого обозначения. Вы остаетесь его владельцем в течение всего срока правовой охраны – 10 лет. Этот срок можно продлить неограниченное количество раз по желанию правообладателя.

Маркетинговые преимущества

Для одного и того же предприятия можно зарегистрировать товарный знак в нескольких вариантах, которые будут использоваться для маркировки разных линеек продукции, или в разных типах рекламы.

Привлечение к ответственности за нарушение исключительных прав

Для товарных знаков четко установлена процедура взыскания денежной компенсации за нарушение исключительных прав. Так, правообладатель на свое усмотрение может потребовать компенсации в твердом размере от 10 тысяч до 5 млн. рублей, или в двукратном размере стоимости контрафактного товара (в этом случае компенсация может быть больше 5 млн. руб.).

Он также не должен доказывать величину фактически понесенного ущерба. При нарушении прав на коммерческое обозначение такая санкция, как денежная компенсация, законом не предусмотрена.

По статье 1539 ГК РФ владелец коммерческого обозначения может лишь потребовать возмещения фактически понесенных убытков, которые нужно обосновать документально.

Проверка товарного знака

Регистрацией товарных знаков в России занимается только одно государственное ведомство – «Роспатент», а точнее, одно из его подразделений – ФГБУ «ФИПС».

Перед подачей заявки на регистрацию товарный знак нужно проверить по требованиям законодательства. Это значительно повышает вероятность успешного прохождения государственной экспертизы.

Товарный знак не будет зарегистрирован, если:

  • Он не обладает различительной способностью, о которой мы говорили ранее. Поэтому нужно заблаговременно, до начала коммерческой деятельности, позаботиться о правильном выборе названия для бизнеса. Но если такое несоответствие обнаружилось позже, то в некоторых случаях можно доработать обозначение до охраноспособного вида, то есть сделать его оригинальным.
  • Обозначение совпадает с теми знаками, которые были зарегистрированы другими компаниями или предпринимателями раньше. Это наиболее частая причина для отказа при регистрации. Для исключения этого риска проводится проверка товарного знака по реестрам «Роспатента».
  • Обозначение может ввести потребителей в заблуждение. Например, товарный знак содержит указание на географическую местность, никак не связанную с производством.

С полным перечнем требований к товарному знаку можно ознакомиться в статье нашего блога «Какие есть основания для отказа в регистрации товарного знака?».

Оформление заявки

Заявка на регистрацию коммерческого обозначения в качестве товарного знака оформляется на специальных бланках, образцы которых можно скачать на официальном сайте «Роспатента». В заявке необходимо указать:

  • Сведения о правообладателе. На имя физических лиц регистрация товарных знаков в России не предусмотрена.
  • Изображение самого знака и его словесное описание.
  • Перечень товаров и услуг по международному классификатору МКТУ, в отношении которых регистрируется знак.
  • Платежные реквизиты.
  • Приоритет товарного знака.

К заявке на регистрацию товарного знака должны быть приложены:

  • Согласие на обработку персональных данных.
  • Доверенность на имя представителя правообладателя, если заявление подает не он сам.
  • Копия платежного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины.

Размер государственных пошлин в каждом случае рассчитывается индивидуально, так как это зависит от количества классов по МКТУ. Минимальные расходы – 21700 рублей.

Подробнее о правилах оформления заявки и образцах бланков можно узнать в статье «Регистрация товарного знака самостоятельно пошагово».

Этапы экспертизы

Проверка заявки на товарный знак в «Роспатенте» включает 3 основных этапа:

  1. Формальная экспертиза – специалисты патентного ведомства проверяют правильность заполнения документов и их комплектность.
  2. Основная экспертиза (экспертиза по существу) – товарный знак оценивается по всем требованиям законодательства: от схожести с другими зарегистрированными брендами до наличия абсолютных оснований для отказа.
  3. Регистрация в государственном реестре, публикация в официальном бюллетене, выдача свидетельства на товарный знак.

Судебная практика

Чтобы лучше понять разницу между правовой охраной коммерческого обозначения и товарного знака, рассмотрим 2 примера судебных разбирательств.

Дело № А40-228648/17-51-2066. Индивидуальный предприниматель Л.А.А.

обратилась в суд с исковым требованием к ООО «СмартАгент» запретить использование одноименного коммерческого обозначения, взыскать компенсацию за умаление деловой репутации в размере 1 000 000 руб.

, а также убытков в виде упущенной выгоды за нарушение прав на коммерческое обозначение в размере 3,4 миллиона рублей. Суд отклонил исковые требования, так как истец не предоставил материалы, подтверждающие исключительное право на коммерческое обозначение.

Дело № А55-9498/2021, решение принято 2 августа 2021 г. ООО «Фирма Симпатика» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском против индивидуального предпринимателя С.В.Н. по факту незаконного использования зарегистрированного товарногознака«Симпатика», государственное свидетельство № 402985.

Ответчик реализовал 8000 шт. контрафактной медицинской одежды, маркированной товарным знаком ответчика. ООО «Фирма Симпатика» не заключало лицензионный договор с индивидуальным предпринимателем и не разрешало использование своего бренда.

Суд взыскал с нарушителя исключительных прав 14 256 000 рублей исходя из двукратной стоимости контрафакта.

Стоит ли обращаться к патентным поверенным?

Оформить и подать заявку в «Роспатент» можно своими силами или через патентных поверенных – юристов в области патентного права и средств индивидуализации. Преимуществами второго способа являются:

  • Экономия на государственных пошлинах. В нашей юридической компании IPbrand налажена электронная система взаимодействия с патентным ведомством – все заявки направляются по сети Интернет (данные имеют криптографическую защиту). По регламентам «Роспатента» для делопроизводства по электронным заявкам размер госпошлин снижается на 30%. Это дает суммарную экономию не менее 10 тысяч в расчете на 1 товарный знак. Также вы получаете приоритет (форма №940) сразу в день подачи заявки.
  • Полная комплексная проверка квалифицированными экспертами практически исключает отказ в регистрации. Вы получаете государственное свидетельство с первой подачи заявки. Это также позволяет снизить финансовые расходы – при вынесении отрицательного решения уплаченные пошлины заявителям не возвращаются, существенно изменить товарный знак невозможно, нужно подавать новый комплект документов.
  • Вам не нужно беспокоиться о делопроизводстве: патентный поверенный полностью отследит движение заявки в «Роспатенте» – от ее заявки до внесения товарного знака в государственный реестр и выдачи свидетельства. В процессе проверки эксперт патентного ведомства может направить дополнительные запросы, на которые ответит патентный поверенный.

Узнать подробнее о регистрации товарного знака в юридической компании iPbrand.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector