Новости

Виндикационный иск как способ защиты прав наследников на «лежачее наследство»

Лежачее наследство (hereditas iacens) — статус, который ранее присваивался имуществу после смерти наследодателя.  Право на наследуемые вещи получали только при их правопреемстве. Если имущество по завещанию или по закону никто не получал, то оно признавалось  выморочным.

История термина «лежачее наследство»

Виндикационный иск как способ защиты прав наследников на

В эпоху древнейшего Рима если наследников не было, то вещи могли быть захвачены любым лицом. Считалось, что они никому не принадлежат.

Позже, по классическому праву, чтобы устранить подобные покушения, лежачее наследство числилось за умершим до его получения новым правопреемником. Применялась фикция, по которой владелец продолжает жить до перехода прав собственности как юридическое лицо. При принципате наследство умершего закреплялось за государством до наследования.

Во времена постклассического периода лежачее наследство также переходило государству. Но преимущество было за муниципальным сенатом, церковью, монастырем, в которых бывший собственник принимал участие.

Понятие лежачего имущества

Лежачее наследство — это имущество наследодателя в период с момент смерти законного владельца и до принятия правопреемства.

В древнейшем римском праве такое имущество именовали бесхозным (res nulljus), потому что оно ни к кому не относилось.

Его открывали после смерти наследодателя, вместе с этим устанавливали круг лиц, призываемых к наследию.

Однако правопреемники не могли приобрести власть над наследуемым имуществом до тех пор, пока не вступят в законные права. На этом этапе вещи никому не принадлежали.

«Лежачим» считалось наследство в ожидании своего субъекта.

Также приобрести наследственную массу можно было в случае овладения по сроку давности. Для этого нужно было пользоваться собственностью из «лежачего» наследства на протяжении года.

После этого лицо считалось собственником имущества в целом. В данном случае не соблюдались сроки давности, не бралось во внимание желание наследодателя.

Поэтому в классический период такое присвоение считалось не заслуживающим уважения и право собственности приобреталось только на вещь во владении.

Способы принятия наследства

Принятие наследственной массы– это одностороннее действие, доказывающее желание вступления в него.

Виды принятия наследственной массы:

  • прямое волеизъявление;
  • фактические действия лица.

Если наследники первой очереди отказывались от получения вещей наследодателя, необходимо было составить особый документ. Другим претендентам принадлежало «право на размышление». Чтобы получить имущество, им нужно было написать заявление. В случае их бездействия, принять наледственную массу могли последующие наследники.

В древности лежачее наследство могли захватить любые люди, которые хотели его получить в борьбе. Позже когда появилась государственность, имущество попадало в руки государства, если его не принимали наследники в силу каких-либо обстоятельств.

Процедура наследования лежачего имущества

Виндикационный иск как способ защиты прав наследников на

Конкретного срока для наследования не было, но регламент у данной процедуры был. Претенденту-наследнику следовало написать опись собственности. Наследуемая масса в момент получения лицом всех прав и обязательств наследодателя.

Когда наследник умирал, пережив наследодателя, не успев получить имущество, это право переходило к его наследникам и именовалось наследственной трансмиссией (transmissio).

Если было несколько претендентов, они признавались совместными собствениками наследства (сонаследники), каждому из них принадлежала своя наследственная доля.

Наследование по праву представления применялось, если после смерти наследодателя среди последующих родственников в живых были дети умершей дочери или сына. Им полагалась та доля, которая перешла бы умершему родителю, если б он пережил наследодателя.

Кто наследовал лежачую наследственную собственность

Обязательными («свои», heredes sui) считались те наследники, которые жили вместе с наследодателем, пока он не умер. Прием ими собственности подразумевал ее сохранение в семье, что обеспечивало экономическую стабильность. Поэтому закон привлекал к наследованию в обязательном порядке, искоренив вероятность отказа.

Добровольные (внешние или посторонние (heredes extranei) наследники, которые не были под влиянием наследодателя и не состояли с ним в семейных отношениях, но согласно закону могли получить собственность. При правопреемстве закон не обязывал их к получению вещей, они самостоятельно принимали это решение.

Таким образом, приняв «лежачее» наследство, наследник выводил его из статуса «лежачего», брал на себя обязательство сохранить и приумножить имущество, а также решал все вопросы по оплате долгов, других обязательств предыдущего хозяина.

"Лежачее" наследство

«Лежачее» наследство (hereditas iacens) возникало при отсутствии наследников по завещанию и по закону. Это могло случиться, если наследники еще не объявились или если от наследства отказались наследники (следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди):

  • – в древнейшем Риме при отсутствии наследников имущество могло быть захвачено любым желающим. Считалось, что «лежачее» наследство никому не принадлежит;
  • – в классическом периоде «лежачее» наследство считалось числящимся за умершим («хранит в себе личность умершего») без права посягательств на него;
  • – в период принципата такое наследство поступает государству;
  • – в постклассический период «лежачее» наследство поступает к государству, но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь, монастырь и другое если наследодатель был их членом (участником).

В тот период, пока наследство считалось «лежачим», завладение им не допускалось. Однако было возможно приобрести его посредством приобретения по давности в качестве наследника (usucapio pro herede).

Такое приобретение заключалось в том, что тот, кто владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение одного года, приобретал собственность не только на нее, но и на все наследство (т.е. приобретал статус наследника всего имущества). При таком приобретении не выполнялись сроки давности и не учитывалась добрая воля лица.

Поэтому в классический период такое приобретение стало считаться недостойным. В собственность стала поступать лишь захваченная во владение вещь.

Правило одного года сохранялось как для движимых, так и для недвижимых вещей вплоть до эпохи Юстиниана, когда стали применяться обычные сроки давности.

Наследственная трансмиссия

Наследственная трансмиссия (transmissio delationis) – это переход права принять наследство к наследникам лица, не успевшего принять назначенное ему наследство вследствие своей смерти.

По древнейшему цивильному праву наследственная трансмиссия была невозможна: если призванный к наследованию наследник по закону не принимал наследства, оно признавалось бесхозяйным.

По преторскому праву принять наследство предлагалось в таком случае дальнейшим наследникам. Если же наследства не принимал до своей смерти наследник по завещанию, то открывалось наследование но закону.

Таким образом, право принять наследство рассматривалось как личное право наследника, не переходящее к его наследникам.

Из этого общего положения стали, однако, постепенно вводить исключения. Претор допустил, что если наследник умер, не успев без своей вины принять наследство, то по расследовании дела (cognita causa) его наследникам в порядке restitutio in integrum (восстановления в первоначальном положении) может быть предостаачено право принять наследство.

В праве Юстиниана это правило обобщено: если смерть наследника последовала в течение года со дня, когда он узнал об открытии для него наследства, или в течение испрошенного им время на размышление, то право принять наследство считается перешедшим к его наследникам, которые и могут осуществить это право в течение срока, еще остающегося в силу общих правил на принятие наследства.

В тех случаях, когда вследствие смерти до принятия наследства или вследствие отказа от наследства отпадал один из нескольких наследников и если притом не было трансмиссии, доля отпавшего наследника прибавлялась к долям остальных, распределялась между ними поровну.

Так, если из двух наследников по завещанию один умирал, нс приняв наследства и нс оставив сам наследников, то его доля переходила не к наследникам наследодателя по закону, а к другому наследнику по завещанию.

Точно так же в случае отпадения после открытия наследства одного из наследников по закону.

Правовые последствия принятия наследства

С принятием наследства на наследника переходили все права и обязанности наследователя за исключением личных прав и обязанностей. Кроме того, все наследуемое имущество присоединялось к имуществу наследника.

Слияние beneficium separations («льготы отделения») было невыгодно разным лицам. Если наследник был обременен долгами, то слияние было невыгодно кредиторам наследодателя, которые должны были при удовлетворении их претензий терпеть конкуренцию кредиторов наследника.

Ввиду этого претор стал предоставлять кредиторам особую льготу (beneficium separations), в силу которой наследственная масса сливалась с имуществом наследника лишь после того, как из нее будут покрыты претензии кредиторов наследодателя. Если наследство было обременено долгами, то слияние могло быть невыгодно кредиторам наследника.

Однако претор не давал им подобной льготы, ибо должнику вообще не воспрещается делать новые долги и тем ухудшать положение кредиторов.

Необходимость отвечать своим имуществом по долгам наследодателя могла быть невыгодна для наследника.

Для него, после ряда предшествующих мероприятий, также была введена Юстинианом льгота (beneficium inventarii), благодаря которой наследник, начавший в течение 30 дней со дня открытия наследства в присутствии нотариуса и свидетелей составление описи наследственного имущества и окончивший ее составление в следующие 60 дней, отвечал по долгам наследодателя только в пределах описанного наследства (intra vires hereditatis).

При множественности наследников они становились собственниками вещей, принадлежавших на праве собственности наследодателю, каждый в размере своей наследственной доли. Требования и долги, предмет которых был делим, распадались на соответственные доли. Неделимые требования и долги создавали солидарные права и солидарную ответственность наследников.

Множественность наследников обусловливала в некоторых случаях также и обязанность присоединить к наследственной массе некоторые виды имущества самих наследников (collatio bonorum). Такая же обязанность установлена в отношении приданого, полученного дочерью, которая затем наследовала в имуществе отца вместе с братьями и сестрами (collatio dotis).

В период империи рядом законов была установлена общая обязанность родственников по нисходящей линии при наследовании после родственников по восходящей линии вносить в состав наследственной массы все имущество, полученное от наследодателя в виде приданого, дарение ввиду брака или для самостоятельного устройства, получения должности и т.п.

Читайте также:  Можно ли и как развестись с мужем без его согласия: порядок развода через суд или ЗАГС, с детьми и без детей

Это была так называемая обязанность родственников по нисходящей линии.

Право наследования

< Лекция 8 || Лекция 9: 12345

  1. В момент смерти наследодателя происходит открытие наследства. К открытию наследства приурочивается определение лиц, призываемых к наследству. Но призываемые лица еще не приобретают права на само наследственное имущество, пока не вступят в наследство.

    За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежит никакому определенному лицу; это hereditas iacens, «лежачее» наследство, как бы ожидающее своего субъекта.

  2. В древнейшем римском праве правовое положение «лежачего» наследства понималось очень примитивно: непринятое наследственное имущество рассматривалось как бесхозяйное (res nullius), и хотя к нему не применялось правило о захвате бесхозяйных вещей, но все же любое лицо, захватив вещи из «лежачего» наследства и провладев ими год, становилось собственником, несмотря на то, что условий для приобретения права собственности по давности здесь не было.

В классическом праве «лежачее» наследство перестали считать бесхозяйным имуществом. До принятия наследником это имущество как бы числили за умершим; говорили, что наследство personam defuncti sustinet (поддерживает, хранит в себе личность умершего). Подобная мистическая конструкция все же позволила бороться против всякого рода посягательств на «лежачее» наследство.

  1. Вступление в наследство могло быть совершено или прямым выражением воли (притом в древнем цивильном праве — строго формальным выражением, в преторском и позднейшем праве Юстиниана — также и неформальным), или же самим поведением лица в качестве наследника; например, наследник взыскивает причитающиеся суммы с должников наследодателя, платит долги его кредиторам и т.п.
  2. Вступая в наследство, наследник не только приобретает соответствующие права, но и становится ответственным по обязательствам наследодателя. Даже если наследство состояло почти из одних долгов наследодателя, универсальный характер наследственного преемства приводил в доюстиниановом праве к ответственности наследника по долгам наследства. Мистическое представление, что в наследстве воплощена имущественно-правовая личность умершего, сказалось в том положении, что наследник считался принципиально ответственным за долги наследства неограниченно, как за свои собственные. Избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только с помощью радикальной меры — непринятия наследства, если его пассив превышает актив.
  3. В праве Юстиниана было установлено, что если наследник произведет (с участием нотариуса, оценщика, кредиторов наследства, легатариев) опись и оценку (инвентарь) наследственного имущества, то ответственность наследника по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства. Эта льгота называется beneficium inventarii. Опись и оценка наследства должны быть составлены не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал об открытии наследства (а приступить к составлению описи и оценке нужно было в течение первого месяца).
  4. Beneficium inventarii имело практическое значение в тех случаях, когда в наследственном имуществе много долгов и для наследника возникала опасность, что его собственное имущество в значительной мере пойдет на удовлетворение кредиторов наследодателя. Но положение могло быть и иное: в наследстве актив превышает пассив, но у наследника много своих долгов. Принятие наследства приводило к слиянию обеих имущественных масс — наследника и наследодателя: как кредиторы наследника, так и кредиторы наследодателя (а также легатарии) могли искать удовлетворения из всего объединенного имущества. При большой задолженности наследника кредиторы наследодателя рисковали не получить удовлетворения из-за этой конкуренции кредиторов наследника (причем факт принятия должником наследства, обремененного долгами, не мог быть ими учтен, когда они оказывали кредит наследодателю).

    Для ограждения интересов кредиторов наследства преторским эдиктом было введено beneficium separationis (льгота отделения).

    Эта льгота состояла в том, что кредиторам наследства было предоставлено право потребовать отделения наследственного имущества от собственного имущества наследника с тем, чтобы наследственное имущество пошло в первую очередь на удовлетворение кредиторов наследства, затем на выплату легатов, и лишь возможный остаток был использован на удовлетворение кредиторов наследника.

  5. Приобретение наследства имело своим последствием также погашение взаимных обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, поскольку в лице наследника соединялись после принятия наследства и кредитор, и должник по этим обязательствам; прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на имущество наследника (или наоборот) в силу наступившего совпадения в одном лице и права собственности, и сервитута.
  1. Надобность в судебной защите у наследника могла возникнуть или вследствие того, что кто-то не признавал тех прав, которые входили в состав наследства (например, определенное лицо отказывалось выдать наследнику Тиция вещь не потому, что не признает его наследником Тиция, а потому, что отрицает право самого Тиция на данную вещь), или же вследствие того, что кто-то своим поведением нарушал или не признавал права данного лица как наследника (например, оспаривал действительность завещания, из которого данное лицо выводило свое право наследования).
  2. В случае первой из названных в п. 1 групп в распоряжении наследника имелись те же самые иски, какие были в распоряжении наследодателя; например, если третье лицо задерживало у себя вещь из состава наследства, наследник мог предъявить виндикационный иск, который был бы в таком случае предъявлен наследодателем, если бы он был жив, и т.п.

Если право наследника нарушалось не тем, что не признавались какие-либо права, входящие в состав наследства, а тем, что не признавалось данное лицо имеющим право на наследование, то наследнику предоставлялся цивильный иск об истребовании наследства (hereditatis petitio), по своим условиям и последствиям аналогичный виндикационному иску. Добросовестный владелец наследства должен был по такому иску выдать истцу свое обогащение за счет наследства (на момент предъявления иска) за удержанием понесенных им издержек на наследственное имущество (безразлично, были ли издержки необходимыми, полезными или производились только для удовольствия данного лица).

Недобросовестный владелец должен был выдать истцу по hereditatis petitio все полученное из наследства со всеми плодами и приращениями, нес ответственность за виновную (а с момента предъявления иска — и за случайную) гибель или порчу полученных ценностей и мог удержать лишь сумму понесенных им издержек, необходимых и полезных, но и то лишь постольку, поскольку полезные издержки все еще увеличивали ценность тех вещей, на которые они были произведены.

Преторский наследник (bonorum possessor) получал для своей защиты интердикт quorum bonorum, с помощью которого мог получить владение вещами, принадлежащими к составу наследства.

< Лекция 8 || Лекция 9: 12345

39)Защита прав наследников от нарушений третьими лицами

  • Необходимость в
    защите у них могла возникнуть, если
    кто-то не признавал их входящих в
    наследство прав или если кто-то своим
    поведением нарушал или не признавал
    прав этих лица как наследников.
  • Наследники были
    вправе предъявить следующие иски:
  • 1) общий иск о
    наследстве (hereditatis petitio) — виндикационный
    иск, который не владеющий наследственным
    имуществом наследник предъявлял к
    владеющему ненаследнику, либо оспаривающему
    право наследника, либо выдававшему себя
    за него, либо удерживающему усебя
    наследственное имущество, не указывая
    при этом в свое оправдание никакого
    титула.

2) иск об
истребовании наследства — иск, который
могло предъявить лицо, не признаваемое
имеющим право на наследство. По данному
иску отвечало лицо, которое утратило
владение наследственным имуществом,
но получило за него вознаграждение,
ставшее предметом требования. По иску
об истребовании наследства возвращалось
не только само наследство со всеми
приращениями, но и все приобретенное
при помощи наследства;

  1. 3) преторский
    интердикт (hereditatis petitio possessoria), с помощью
    которого преторский наследник мог
    защитить свои права и получить владение
    наследством;
  2. 4) сингулярный
    иск — иск, находящийся в распоряжении
    наследодателя и предъявляемый против
    лиц, которые не оспаривали наследственного
    права наследника, а не желали по иным
    причинам возвращать наследственное
    имущество или платить по наследственным
    требованиям.
  3. Позднее в римском
    праве была предусмотрена возможность
    отнятия у недостойного наследника уже
    принятого наследства, которое в
    последующем передавалось либо другим
    наследникам, либо в казну.

40)Юридические последствия непринятия наследства. Лежачее (выморочное) наследство

  • В древнем Риме
    отказ от наследства имел место, если
    лицо прямо заявило об этом либо не
    приняло наследство в установленные
    законом сроки и надлежащим образом.
    Отказ от наследства приводил к нескольким
    правовым последствиям:
  • 1) наследство
    переходило к подназначенному наследнику;
    2) наследство могло перейти к наследникам
    той же очереди, а при их отсутствии – к
    другой; 3) наследство могло перейти к
    наследникам по закону; 4) при отсутствии
    иных наследников имущество становилось
    вымороченным bonumvacanta. 
  • Правовой режим
    вымороченного имущества и
    «лежачего»наследства.

Вымороченное
имущество–это
наследственное имущество, в отношении
которого не реализованы наследственные
права, никто из наследников не принял
его, либо наследники отсутствуют.
Поскольку имущество было ничьим, т.е.

бесхозяйным, то его мог захватить любой
желающий и приобрести в дальнейшем по
давности владения. Начиная со времён
принципата, вымороченное имущество
стало передаваться государству. В период
домината в это правило было введено
исключение:

за муниципальным
сенатом, церковью, монастырём было
признано преимущественно право на
получение имущества после смерти лиц,
принадлежавших этим организациям. На
рубеже старой и новой эры вымороченное
наследство передавалось государственной
казне с погашением обременявших его
долгов.

«Лежачее»
наследство

это режим наследственного имущества
между его открытием и принятием
наследства.

В этот период имущество не
принадлежало никому и в древнейшее
время также, как и вымороченное,
рассматривалось как бесхозяйное.

Однако,
в классическом праве такое наследство
перестало считаться бесхозяйным и до
принятия наследником числилось за
умершим. Такая конструкция позволила
исключить это имущества от посягательств
посторонних лиц.

Читайте также:  Образец ходатайства о назначении фоноскопической экспертизы

Лежачее наследство: что это такое, правовое регулирование

Лежачее наследство – ценности, передаваемые после смерти с момента инициации наследственного дело до переоформления. Говоря проще, это имущество, которое оставил наследодатель.

А лежачим оно называется, потому что смерть пришла, а наследники в права не вступили. И вроде бы все просто, если бы законодательство не шло вразрез с «общепринятыми» понятиями, которые навеяны художественной литературой.

Но если вы прочитаете эту статью, никаких разночтений и недопониманий не будет.

Понятие “лежачее наследство”

По правилам наследования после ухода из жизни наследодателя имущество передается правопреемникам, но только спустя полгода.

Современное понятие лежачего наследства в корне отличается от того, что было принято на заре становления юриспруденции.

Тогда считалось, что если родственников у умершего нет, то ценности должен забрать тот, кто первый успел это сделать. Лежачее наследство в Римском праве это часто становилось причиной раздора.

Чтобы подобного не происходило, в современном мире введено понятие выморочного наследства. Данный статус принимает наследственная масса, оставшаяся невостребованной. Такое возможно по следующим причинам:

  1. Лежачее наследство обременено долгами, которые настолько велики, что принятие их наследниками нецелесообразно.
  2. Наследодатель одинок, не оставил завещания. Отсутствие преемников – причина перехода прав требования государству.
  3. Наследники официально отказались от вступления, но в отказном заявлении не указано, в пользу кого оформлен отказ.

Возвращаясь к терминологии, нужно понимать, что лежачее наследство – это ценности, оставшиеся после смерти собственника с момента открытия наследственного дело до дня окончания полугодичного периода.

Ровно столько дает законодательство, чтобы вступить в права собственника.

Но если в Римском праве имущество считалось ничьим, когда на него никто не изъявил притязаний, то сейчас конечным преемником является государство в лице местных органов самоуправления.

Куда обращаться? Жаловаться нужно в судебную инстанцию того же района (города). Писать претензии в исполком бессмысленно. Госструктуры не решают подобных вопросов. Так можно действовать, когда требуется вступить в лежачее наследство фактически, без нотариуса и судей.

Иск о наследстве

Если упущены сроки и имущество перешло государству, есть возможность его вернуть, если подать исковое заявление в районный суд. Это необходимо сделать в течение трех лет (срок исковой давности согласно Гражданскому кодексу). В тексте необходимо указать на объективные уважительные причины, которые послужили поводом для пропуска. Это может быть:

  1. Длительная командировка с выездом за рубеж или в отдаленный регион России.
  2. Проживание за границей или настолько далеко, что не было возможности узнать о смерти наследодателя.
  3. Затяжная болезнь, предполагающая госпитализацию на весь период, когда наследство считается лежачим.

В качестве доказательной базы используют командировочные листы, паспорт с отметками о прохождении таможни, медицинские заключения, справки и выписки из истории болезни.

Подача иска сопровождается уплатой государственной пошлины, которая в некоторых случаях рассчитывается в зависимости от стоимости наследства.

Будучи лежачим, оно оценивается независимыми экспертами, если речь идет о недвижимости. Тогда близкие родственники оплачивают 0,3% от суммы, а все остальные претенденты вдвое больше – 0,6% от суммы, указанной в заключении.

Перед попыткой вернуть лежачее наследство оцените целесообразность данного действия.

Что нужно помнить? Подача жалобы сопровождается оплатой госпошлины. Квитанция прикладывается вместе с доказательной документацией, что является необходимостью. Иначе жалоба будет оставлена без рассмотрения. При этом теряется время, и срок исковой давности может истечь.

Принятие наследства и его последствия

Все дело в том, что вместе с наследством передаются долги. Пока оно является лежачим, если это квартира, насчитывается задолженность по коммунальным платежам.

Сумма увеличивается, если умерший при жизни накопил долги. Все это придется оплатить. После принятия лежачего имущества необходимо вносить регулярные обязательные платежи.

Иногда сумма долгов превышает стоимость наследства, что делает принятие нецелесообразным.

Однако не все категории граждан могут отказаться от лежачей массы. Несовершеннолетние потомки являются обязательными наследниками, и если родители или опекуны посчитают, что лучше оставить имущество лежачим и не принимать наследство, придется брать разрешение органов опеки. Для этого нужно обосновать решение и подтвердить, что:

  1. Ребенок ни в чем не нуждается с материальной точки зрения.
  2. Он обеспечен жильем и всем необходимым для жизни и поддержания здоровья.
  3. Содержать наследство до совершеннолетия нет физической возможности.

В последнем пункте имеется в виду, что лежачая квартира или дом находится слишком далеко, что не позволяет поддерживать недвижимость в должном состоянии. В таком случае жилье остается лежачим, а впоследствии становится выморочным. Эти два понятия не стоит путать, так как термины имеют разное значение.

Выморочное наследство

В Римском праве подобного термина не было, так как лежачие ценности разбирали все, кто пожелает и успеет. Сейчас ничьим наследство не остается.

Когда нет желающих принять оставшееся без хозяина имущество, то после шести месяцев оно отходит в пользу государства.

Прямым преемником лежачих ценностей становится государственные органы местного управления того района и города, где находится недвижимость умершего. Статус выморочного наследства присваивается в момент перехода.

До этого имущество считается лежачим. Вступить в права собственника в первом случае можно только через суд. В день перехода ценностей в собственность законного наследника, которым может быть родственник или лицо, указанное в завещании, статус отменяется. Но для этого нужно пройти процедуру вступления заново.

Восстанавливая права, учитывайте, что данном случае конкретного ответчика нет, поэтому в шапке графа остается незаполненной. Пишутся только реквизиты истца и наименование судебной инстанции.

Лежачее наследство

В этом статусе имущество сохраняет доступность. Чтобы заявить о правах наследования, не нужно идти в судебную инстанцию, если нет споров и разногласий с конкурентами. Пишется заявление в нотариат.

В большинстве случаев он находится в том районе, где проживал покойный. Для упрощения поиска учитывайте, что каждая нотариальная контора обслуживает лиц в зависимости от первой буквы фамилии наследодателя.

Приобретение наследства и его последствия

Приняв лежачее наследство, преемник берет на себя всю ответственность, связанную с необходимостью вносить ежемесячные платежи по коммунальным услугам. Также обязательным является переоформление на свое имя.

До получения соответствующих бумаг наследство остается лежачим, что не позволяет его продать, передать в дар, обменять или завещать. В некоторых случаях придется платить налоги, например, если передается автомобиль.

Транспортный сбор выплачивается независимо от того, эксплуатируется машина или нет. Если приобретение лежачего наследства не предполагает выплату НДФЛ, то ситуация меняется после принятия решения его продать. В этом случае сделка считается возмездной, и придется выложить 13% от стоимости, указанной в договоре купли-продажи, если вы гражданин РФ. Нерезиденты выплачивают 30%.

Открытие и принятие наследства: лежачее наследство, наследственная трансмиссия

Открытие наследственного дела инициируется на основании свидетельства о смерти наследодателя. Если есть завещание, его условия оглашаются.

Призываются претенденты, устанавливается круг обязательных наследников, распределяются доли. Все это происходит, пока наследство является лежачим. Но это не значит, что права на него не передаются другим лицам.

Подобное происходит на основании отказа или в рамках наследственной трансмиссии.

Данная терминология применяется в случае, если преемник умер, не дождавшись, пока наследуемая масса перейдет в собственность.

В этом случае, если он успел написать заявление о принятии, в процедуре распределения ценностей участвуют уже его потомки согласно очередности по степени родства.

Когда погибший не успел подать требование нотариусу, доля распределяется среди претендентов по завещанию или по закону. Преемниками в последнем случае являются представители первой очереди наследования.

Последствия непринятия наследства

Есть несколько способов отказаться от права на принятие лежачего наследства:

  1. Проигнорировать и не явиться к нотариусу.
  2. Оформить отказную в пользу третьего лица.
  3. Подписать отказ без указания преемников.

Последствия отличаются в зависимости от способа вступления. Если есть завещание, правопреемником может быть человек из списка, приведенного в тексте.

Когда дележ производится по закону, в результате отказа лежачие ценности передаются лицам, принадлежащим той же очереди. Но это если отказаться от наследства в пользу конкретных лиц.

В противном случае доля делится поровну между одноочередными претендентами. В случае с волеизъявлением часть распределяется в пропорциях, предусмотренных условиями.

[expert]Планируя принять лежачие ценности, обязательно проверьте, не тянутся ли за этим долги, которые оставил собственник, когда был жив. Кредиторы будут требовать погасить долговые обязательства, даже если придется распродать наследство. При этом нужно будет еще и выплатить налог.[/expert]

Если не написать заявление нотариусу

Это означает, что преемник не желает принимать наследство, оставляя его лежачим до окончания наследственного дела. Когда пропуск связан с уважительными причинами, можно через суд вступить в права пользования.

Восстановление – главная особенность подобного случая. Если никто не заявил о притязаниях, наследуемый объем перестает быть лежачим и переходит в разряд выморочного. При этом он становится собственностью муниципалитета.

Оформление отказа

Отказываясь от обязательств, принятых по наследству, необходимо учитывать, что есть возможность не просто оставить имущество лежачим, а передать его другим наследникам.

Для этого приходите в нотариальную контору и пишите соответствующее заявление. Его также можно подать через доверенное лицо.

Лучше, когда это профессиональный юрист, который на основании нотариально заверенной доверенности будет отстаивать интересы доверителя.

Также можно воспользоваться почтой. Особенность данной процедуры в том, что фактической датой подачи является день отправки, а не вручения. Главное, получить заверение ближайшего нотариуса.

Только тогда обращение имеет юридическую силу, так как нотариатом будет подтверждено, что отказное письмо писал дееспособный человек без принуждения (добровольно), будучи в здравом уме, ясно осознавая последствия.

Читайте также:  Что такое 223-ФЗ и когда он применяется

Ведь после этого вернуть ценности не получится даже через суд.

Образец заявления о принятии наследства

Бланки вы сможете скачать у нас на сайте. Пользуясь ими, учитывайте, что каждый случай индивидуален и требует внесения соответствующих корректировок.

Если нужно обратиться в нотариат, имеет смысл пользоваться рекомендациями, предоставляемыми непосредственно при написании.

Когда такой возможности нет, обращайтесь за бесплатной консультацией к юристам, что можно сделать по телефону или в режиме интерактивной связи.

При составлении иска о наследстве главным требованием является указание конкретного повода, другие просьбы могут иметь разный характер: признание факта или установления родства, продление сроков, изменение наследуемого объема, отмена завещательных актов и свидетельства о передаче наследства, которое уже не является лежачим и перешло в собственность.

Обязательно датируйте обращение и ставьте подпись с расшифровкой. Ссылайтесь в тексте на бумаги, подтверждающие факт гибели наследодателя (свидетельство о смерти, судебный акт о признании мертвым).

Образец заявления об отказе от наследства

Согласно общепринятому порядку заявление пишется собственноручно или подается через доверенное лицо. Возможен отказ от всей наследственной массы или частичная передача собственности. Не принять долги, но получить наследство нельзя. Необходимо правильно указать все атрибуты. Образцы можно скачать из интернета.

«Лежачее» наследство, наследственная трансмиссия и правовые последствия принятия наследства

«Лежачее» наследство (hereditas iacens) появилось при отсутствии наследников по завещанию и, что не менее важно по закону.

Так могло получиться по причине того, что наследники еще не объявились или же если лица, которые выступают в качестве наследников просто отказались от своего наследства (важно заметить, что следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась в той ситуации, если от него отказывались все в предыдущей очереди):

  • в очень далекие времена в древнем Риме если получилось так, что наследники отсутствуют, то имущество мог заполучить абсолютно любой желающий. Считалось, что то наследство которое считается «лежащим» никому не принадлежит;
  • в специальном классическом периоде «лежачее» наследство числилось за тем человек, который умер («хранит в себе личность умершего») без права посягательств на него;
  • в период принципата данное наследство поступает государству;
  • в период постклассической направленности «лежачее» наследство поступает именно в имущество государства, но важно заметить, что перед ним преимущество имеют сенат муниципального характера, а также церковь, монастырь.

В тот промежуток времени пока наследство можно было считать «лежащим», завладение им просто не допускалось. Тем не менее было возможно получить его в ходе приобретения по давности в качестве наследника.

Данное приобретение в основном заключается в том, что тот гражданин, который владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение срока одного года получал собственность не только на нее, но и на все наследство (то есть это лицо приобретало статус наследника всего имущества, которое имеется). Стоит отметить, что в процессе такого получения не выполнялись какие-либо сроки давности и при этом не учитывалась добрая воля лица. Именно из-за этого в классический период данное приобретение стало считаться просто недостойным. К собственности стала иметь отношение лишь та вещь, которая была захвачена.

Замечание 1

Также важный факт, что конкретное правило одного года сохранялось как для вещей, которые имели движимый характер так и для вещей недвижимого характера вплоть до эпохи Юстиниана, когда стали использоваться вовсе обычные сроки давности.

Трансмиссия наследственного характера

Определение 1

Трансмиссия наследственного характера (transmissio delationis) – это определенный переход права использовать наследство к наследникам того лица, которое в свою очередь не успело принять назначенное ему наследство так как наступила его смерть.

Важно подметить, что по древнейшему праву цивильного порядка трансмиссия наследственной направленности была невозможна: если наследник, который был призван к наследованию по закону не принимал наследства, то такое наследство признавалось бесхозяйным.

По специальному преторскому праву принять то или иное наследство предлагалось в ситуации следующим наследникам.

В ситуации если человек выступающий наследником по завещанию не принимал наследства до своей смерти, то открывалось наследование по конкретному закону.

Вывод 1

Отсюда получается, что право принять определенное наследство рассматривалось как некое личное право наследника, не переходящее к его наследникам.

Нужна помощь преподавателя? Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!

Тем не менее из данного положения общего характера стали постепенно вводить определенные исключения.

Претор в свою очередь допустил, что если гражданин, который является наследником, погибает не успев без своей личной вины принять наследство, то по расследованию дела в качестве наследника в конкретном порядке (то есть восстановления в конкретном первоначальном положении) может быть предостаточно специальное право на принятие того или иного наследства. В праве Юстиниана данное правило является обобщенным: в ситуации, если смерть наследника произошла в течение года с момента, когда он узнал об открытии для него наследства или в течение запрошенного им времени на размышление, то специальное право принять данное наследство считается перешедшим к его наследникам, которые обладают необходимыми возможностями на осуществление этого права в течение срока, который еще остался в силу правил общего характера на принятие определенного наследства.

В тех ситуациях, когда из-за смерти до принятия наследства или же вследствие отказа от наследства отпал один из тех граждан, который мог бы стать наследником и если не было трансмиссии доля того наследника, который в свое время отпал просто прибавлялась к другим долям остальных наследников при этом распределялась между ними поровну.

Так получилось, что в случае, когда из двух наследников по завещанию один погибал не приняв наследства и, что самое главное не оставив сам наследников, то доля которая принадлежала ему по праву переходила не к наследникам наследодателя по закону, а к другому наследнику по завещанию.

Точно так же получалось и в том случае, если происходило отпадение после открытия наследства одного из наследников по закону.

Правовые последствия принятия наследства

Замечание 2

После того как осуществлялось принятие наследства на гражданина, который выступал в роли наследника, все права и, что не менее важно обязанности наследодателя за исключением прав личного характера, а также обязанностей переходили на наследника. Помимо этого все имущество, которое является наследуемым присоединилось к имуществу наследника.

Слияние beneficium separations («специальные льготы отделения») было невыгодно разным лицам.

Если получалось, что человек выступающий в качестве наследника был обременен теми или иными долгами, то слияние являлось абсолютно невыгодным кредиторам наследодателя, которые в определенный момент времени обязаны были при удовлетворении их претензий терпеть конкуренцию кредиторов наследника.

Именно из-за этого претор стал предоставлять кредиторам льготу особого характера (которая называлась beneficium separations), в силу которой масса наследственного характера сливалась с имуществом наследника только после того как из нее будут покрыты те или иные кредиторские претензии наследодателя.

Если же получалось так, что наследство было обременено какими-либо долгами, то слияние в свое время могло быть просто невыгодно кредиторам наследника. Однако претор не давал им подобной льготы, так как должнику вообще не воспрещается делать новые долги и тем самым только ухудшать положение кредиторов.

Юстиционная льгота

Потребность отвечать личным имуществом по долгам наследодателя могла являться вовсе невыгодной для самого наследника.

Для него после ряда мероприятий, которые являются предшествующими была введена специальная льгота Юстиционного характера (beneficium inventarii), благодаря которой наследник, который начинал в течение конкретного срока 30 дней с момента открытия наследства в присутствии нотариуса, а также свидетелей составление описи наследственного имущества и, конечно, окончивший ее составление в следующие 60 дней, отвечал по долгам наследодателя только в определенных пределах наследства, которое являлось описанным (intra vires hereditatis).

Замечание 3

Также важно, что при множественности наследников они становятся собственниками определенных предметов, которые в некой степени принадлежали на специальном праве собственности наследодателю в размере своей доли наследственного типа.

Долги, а также требования предмет которых был делим распадались в свое время на соответственные доли.

Требования неделимого характера и, что не менее важно долги наследодателя создавали права солидарной направленности, и солидарную ответственность наследников.

Множественность наследников обусловливала в определенных ситуациях также и конкретную обязанность присоединить к специальной массе наследственного характера некоторые виды имущества самих наследников (collatio bonorum).

Такая же обязанность является установленной в отношении приданого, которое в свое время было получено дочерью, которая затем наследовала в имуществе отца вместе с братьями, а также сестрами (collatio dotis).

Во время империи рядом определенных законов была установлена конкретная обязанность общего характера родственников по специальной линии нисходящего характера в ходе наследования после родственников по восходящей линии вносить в состав массы наследственной направленности все имущество, которое считается полученным от наследодателя в виде приданого, дарения ввиду брака. Таким образом эта была определенная обязанность родственников по линии нисходящего типа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector